Можно ли вступить в наследство через 10 лет, если появилась информация о наличии акций у умершего?

Деньги после смерти

Можно ли вступить в наследство через 10 лет, если появилась информация о наличии акций у умершего?

Гендиректор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова считает, что нужно обязательно рассказать близким, где находятся документы, дать контакты всех ключевых лиц.

«Если, например, это брокерский счет, надо рассказать, в какой компании он открыт, как зовут менеджера, — рассказывает Смирнова. — Если это банковские счета, то надо передать контакты и договоры».

Смирнова также советует рассказать будущим наследникам о долгах, чтобы они, принимая наследство, знали, с чем столкнутся.

Банковский и брокерский счета

Если при жизни гражданин оформил доверенность на одного из своих близких, любое использование денег с его счетов после смерти и до вступления преемников в наследство будет считаться незаконным. «Необходимо понимать, что выданная физическим лицом доверенность прекращает свое действие в связи с его смертью», — говорит вице-президент СМП Банка Полина Меркулова.

С брокерскими счетами ситуация похожая. По закону родственники должны сообщить брокеру о том, что человек умер.

«Если после смерти с его счета будут совершаться сделки, то они будут являться недействительными», — рассказывает руководитель юридического департамента Ланта Банка Дмитрий Шевченко.

Основанием для переоформления брокерского счета является только свидетельство о наследстве, выдаваемое нотариусом. После этого брокер переоформляет счета на наследника.

Ипотека и автокредиты

Долги умершего, как и имущество, переходят к наследникам. «Принявшие наследство отвечают по долгам наследодателя солидарно», — рассказывает руководитель юридического отдела инвесткомпании «Алор» Надежда Подкорытова. А обязанности по выплате долгов определяются пропорционально полученному наследству.

По словам Меркуловой из СМП Банка, наследники не могут отказаться от долгов и при этом вступить в права наследования имущества, обремененного кредитными обязательствами. Поэтому, принимая решение о вступлении в наследство, следует оценить размер переходящих обязательств, советует Меркулова.

Обычно ипотеку берут супруги. Они, как правило, являются созаемщиками и солидарно отвечают перед банком. Поэтому в случае смерти одного из них кредитная организация получает все со второго супруга.

По словам ассоциированного партнера адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры» Юрия Поспеева, если жизнь была застрахована, то часть его долга банку выплатит страховая компания. «Однако, исходя из судебной практики, страховые компании стремятся как можно реже выплачивать возмещение, — отмечает Поспеев.

 — Если, например, у человека было хроническое заболевание, о котором он не сообщил, то в выплате страховки они могут отказать».

Подкорытова также обращает внимание на то, что страховые компании чаще всего исключают из страховки случаи самоубийства заемщика, что, соответственно, заранее прописывается в договоре. С автокредитами и другими залоговыми потребительскими кредитами ситуация аналогичная.

Проценты, штрафы и банкротство

По словам партнера юридической фирмы «Бейкер и Макензи» Антона Мальцева, после смерти заемщика проценты за пользование кредитом продолжают начисляться в обычном порядке, как они начислялись ранее. Банк вправе их требовать с граждан, принявших наследство, со дня его открытия.

Однако если банк, осведомленный о смерти заемщика, без уважительных причин длительное время не предъявляет наследникам требования о погашении долга по кредиту, а наследникам о наличии указанного кредита неизвестно, то суд, по словам Мальцева, чаще всего отказывает во взыскании процентов.

Что касается пени и штрафов, то после смерти заемщика они начисляются лишь после истечения времени, необходимого для принятия наследства, отмечает Мальцев.

«Здесь есть два варианта, — рассуждает Поспеев. — Если обязательства по уплате пени и штрафов возникли еще до смерти заемщика, то они входят в состав наследства. Если после — пеня не должна начисляться. Тем не менее лучше сразу после смерти заемщика начать общаться с банком. Такие ситуации рассматриваются индивидуально».

В случае смерти заемщика производство по делу о его банкротстве осуществляется по особым правилам, которые прописаны в 4-м параграфе 10-й главы Закона о банкротстве. «Наследники привлекаются судом к участию в деле о банкротстве в качестве заинтересованных лиц», — рассказывает Мальцев из «Бейкер и Макензи». По его словам, после расчетов с кредиторами они получают оставшуюся часть наследства.

Екатерина Аликина

Источник: https://www.rbc.ru/money/17/03/2016/56e8680f9a79470fd1b335bd

Свидетельство о праве на наследство

Можно ли вступить в наследство через 10 лет, если появилась информация о наличии акций у умершего?

Нотариальное свидетельство о праве на наследство удостоверяет право наследников получить перечисленное в нем имущество и оформить его на себя. Документ выдается по письменному обращению заинтересованного лица нотариусом, оформляющим наследственное дело. Без него невозможно зарегистрировать на себя квартиру, землю, акции, предприятия, доли в ООО.

Кто может получить свидетельство

Документ выдается правопреемникам по завещанию и наследникам, призванным в порядке очереди по закону. Чтобы получить его, родственники или лица, указанные в завещании, обращаются в любую нотариальную контору в районе прописки умершего члена семьи. Потребуется предоставить заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство или о его принятии.

Нотариус проверяет по информационной базе нотариата наличие завещания, и если оно имеется, сообщает родственникам, какой именно нотариус его заверил.

Принять наследственное имущество и получить свидетельство по закону могут:

  • взрослые дееспособные граждане, призванные к наследованию;
  • молодые люди, вступившие в законный брак до совершеннолетия;
  • эмансипированные (работающие) юноши и девушки младше 18 лет.

Подростки 14–18 лет могут наследовать только с письменного разрешения родителей. Они же выступают от имени детей более младшего возраста. За недееспособных граждан действуют опекуны, им же нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. Разрешение опеки на это не требуется.

Основания и условия выдачи

Наследственное дело заводится только по обращению заинтересованного лица, и оно существует в единственном экземпляре. Нотариус проверяет его личность (паспорт), выявляет полный круг потенциальных наследников по закону по имеющимся документам и/или согласно заявлению обратившегося наследника.

Иногда возникает ситуация, что в разных городах регистрируется два обращения: по месту нахождения недвижимости, и по месту прописки. В этом случае дела объединяются и передаются нотариусу, который ведет их в месте регистрации умершего.

Для выдачи свидетельства он должен получить документы, удостоверяющие:

  • факт и точное время наступления смерти (свидетельство из ЗАГСа);
  • место прописки умершего, адресная справка (где выдается: районное отделение МВД, МФЦ, паспортный стол);
  • родственные, супружеские отношения, а также факт содержания иждивенцев; завещание;
  • фактическое принятие наследства, если оно имело место (квитанции об оплате жилья, налогов, другие справки);
  • состав имущества, переходящего к правопреемникам, его стоимость, технические характеристики, регистрационные данные;
  • место нахождения собственности наследователя, конкретные адреса;
  • при необходимости — другие документы, которые потребует нотариус.

В нотариальную контору представляются оригиналы документов, нотариус выдает расписку со своей печатью. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию — последнее удостоверяет права заявителя.

Во время оформления документов нотариус проводит анализ и проверку полученной информации.

Он проверяет по информационной базе возможное наличие отмены завещаний, открытые дела, уведомляет об открывшемся наследстве всех известных наследников.

Порядок выдачи

  • Документ могут получить правопреемники, заявившие о принятии имущества или использующие его фактически.
  • Обратиться за выдачей свидетельства можно, как в течение полугодия после смерти родственника, так и позднее (срок не ограничен).
  • Заявление можно направить почтовым письмом или через доверенное лицо.
  • Наследник вправе получить свидетельство в любое время по истечении 6 месяцев с момента смерти своего родственника. Документ требуется самому правопреемнику, чтобы удостоверить законность владения имуществом перед третьими лицами и для государственной регистрации (когда она требуется).
  • Любой из наследников может получить этот документ независимо от других, но с учетом положенной им доли. Исключением являются случаи выдачи обязательной доли в наследстве и выделения доли пережившего супруга.

Основания для приостановления процедуры

  • Поступление информации о наличии зачатого, но еще не рожденного ребенка — он входит в число наследников. Выдача приостанавливается до его момента его рождения.
  • Получение извещения из суда о рассмотрении иска, поданного одним из наследников. Период — до завершения дела решением суда.
  • Определение суда о том, что наследственное имущество (его часть) приняты в обеспечение иска.

Кроме перечисленных обстоятельств есть и другие, которые служат основанием для отложения выдачи свидетельства на месячный срок. Это необходимость запросить и получить дополнительную информацию, провести экспертизу документов.

На 10 дней нотариус может отложить выдачу документов по заявлению заинтересованного лица, которое сообщило о подаче искового заявления, связанного с наследством, в суд.

Нотариус может аннулировать выданные им ранее свидетельства, если спустя полгода появились неизвестные до этого наследники, и требуется внести изменение в свидетельства о праве на наследство.

Это допускается при условии, что все уже получившие документы лица дали письменное согласие. В этом случае они оформляются заново.

Один экземпляр всегда остается у нотариуса: при утрате документа можно получить дубликат в нотариальной конторе.

Сколько стоит свидетельство о наследстве

Работа нотариуса оплачивается по установленному государственному тарифу плюс УПТХ (услуги правового и технического характера).

К технической работе относится совершение запросов в государственные органы, заполнение официальных бланков, отсылка уведомлений, заполнение и ведение наследственного дела.

Прежде, чем будет выдано свидетельство, заявитель должен подать заявление, суммарная цена оформления которого составляет 1 100 рублей.

Стоимость свидетельства (государственная пошлина согласно НК РФ):

  1. Для таких наследников, как дети, родители, муж, жена, братья, сестры: 0,3% от оценочной стоимости наследственного имущества.
  2. Для всех остальных родственников и посторонних: 0,6%.

Цена услуг технического характера ежегодно устанавливается региональной нотариальной палатой. В среднем она составляет от 3 до 6 тыс. рублей за каждый объект недвижимости, и зависит от сложности и объема работы. При этом нотариус не взимает плату за направление заявления, например, в Росреестр, где нужно зарегистрировать переход права на недвижимые объекты.

В заключение отметим, что оспаривание свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом, на практике невозможно. По крайней мере, в Москве такие прецеденты не известны.

Суды отказывают в принятии исков, основанных на требовании признать его недействительным. Это признается ненадлежащим способом защиты прав.

Можно оспорить факт принятия, фактического вступления в наследство и другие обстоятельства, послужившие основанием для выдачи этого документа.

Аннулирование свидетельства

При обращении в нотариальную контору наследников, имеющих право на получение имущества умершего человека и доказавших это документами, выдается соответствующее свидетельство по истечении 6 месяцев со дня смерти наследодателя. В некоторых ситуациях нотариус может аннулировать свидетельство на основаниях, указанных в законе.

Основания для аннулирования

В житейской практике нередки ситуации, когда наследники своевременно не получают информацию о смерти наследодателя. Иногда она скрывается намеренно, в других случаях неизвестно местонахождение наследника. Нотариус может аннулировать выданное им свидетельство в следующих случаях.

  • По окончании полугода после смерти наследодателя с заявлением к нотариусу обратился претендент, пропустивший срок обращения по уважительным причинам. Остальные наследники не оспаривают его право и дали письменное согласие в присутствии нотариуса (или заверенное им и присланное по почте) о пересмотре выданного ранее документа.
  • Наследник отправил заявление по почте в действующий срок, однако оно было получено нотариусом позднее даты выдачи свидетельства. К этому же относится и ситуация, когда наследники — несовершеннолетние (недееспособные), а согласие опекуна отправлено вовремя, но получено позднее.
  • Уже после выдачи наследственных документов выявилось ранее не учтенное имущество, принадлежащее умершему наследодателю. После документального оформления и включения его в общий состав наследуемых активов, производится аннулирование свидетельства и составление другого документа.

Постановление нотариуса об аннулировании наследственного свидетельства служит основанием для обращения в Росреестр с просьбой изменить записи в ЕГРН, если речь идет о недвижимости.

Аннулирование свидетельства по решению суда

Если между наследниками возникает спор, вопрос решается только в судебном порядке. Согласно п.7 «Методических рекомендаций …», утвержденных ФНП 28.02.2007 года, нотариальная процедура оформления наследства прекращается, если решением суда отдельные наследники восстановлены в правах и определены их доли в имуществе.

Кто может оспорить свидетельство о праве на наследство

  • Подать заявление в суд могут только наследники очереди, призываемой к наследованию.
  • Это могут быть родственники, пропустившие срок вступления в наследование по уважительным причинам.
  • При наличии завещания, люди, имеющие право на обязательную долю и не указанные в нем (несовершеннолетние дети, недееспособные или нетрудоспособные родители, супруг, находящиеся на иждивении умершего другие лица).

Основания для подачи искового заявления

Законом четко определен круг родственников — претендентов на долю имущества, когда происходит наследование в силу закона. Спорные ситуации чаще всего возникают при наличии оставленного завещания. В этом случае в исковом заявлении указывается требование признать завещание недействительным в силу его ничтожности или оспорить его положения частично (целиком).

Завещание признается ничтожным, если:

  • оно в соответствующем порядке не заверено нотариусом;
  • если закрытое (в конверте) завещание написано не от руки;
  • если подтверждена документом недееспособность завещателя.;

Завещание можно оспорить по следующим основаниям:

  • документ подписан не самим завещателем, а рукоприкладчиком (при наличии возможности подписать документ самостоятельно);
  • завещатель не поставил собственноручную подпись под разъяснениями нотариуса;
  • во время подписания документа присутствовали третьи лица, не указанные в завещании, как свидетели.

Для подачи искового заявления о ничтожности завещания — срок давности 3 года, на основании оспаривания — 1 год. Все основания, указанные в заявлении, должны быть подтверждены документами.

Частые спорные ситуации по наследству

  • Выявляются основания для признания кого-либо из наследников недостойным (противоправные действия в отношении умершего).
  • В судебном порядке устанавливается родство между наследодателем и претендентом на имущество.
  • Восстановление пропущенного срока вступления в права наследования по объективным, уважительным причинам.
  • Заявление признается ничтожным в силу нарушений закона, допущенных при его оформлении.
  • Наследники оспаривают распределение конкретного имущества, например, выделение из наследственной массы доли пережившего супруга.

Комментирует нотариус города Москвы Лексакова Е. О.

:

«На практике складываются ситуации, результатом которых становится аннулирование ранее выданного нотариусом свидетельства о праве на наследство и оформление нового документа. Правовым последствием признания завещания ничтожным может стать наследование по закону.

Если наследство было уже принято, то у действительных наследников появляется право требовать возврата имущества или денежной компенсации и возмещения морального вреда, если владеющие наследством люди были осведомлены о недостатках завещания.»

В центре МосквыОнлайн записьБесплатная парковкаБюро переводовРазличные формы оплаты

Источник: https://lexakova.ru/notarialnye-dejstviya/svidetelstvo-o-prave-na-nasledstvo

Верховный суд разъяснил, как принимать наследство без нотариуса

Можно ли вступить в наследство через 10 лет, если появилась информация о наличии акций у умершего?

Если наследник сам вселился в обещанную ему квартиру или там жил, то считается, что жилье в наследство он фактически принял и у него появилось право собственности – такое разъяснение дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги одной судебной тяжбы об оставленной в наследство трехкомнатной квартире.

ЗАГСы начнут фиксировать момент смерти человека

Наследственные споры считаются одними из самых сложных и дорогих.

А если к этому прибавить еще и то, что часть таких тяжб длится в судах годами, то станет понятно, почему разъяснения по наследственному праву всегда привлекают повышенное внимание.

По негласной статистике, в судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если завещания нет, то споры вызывает каждое третье оставленное наследство.

Вот и в нашем случае после смерти гражданина, не оставившего завещания, наследством оказалась хорошая трехкомнатная квартира. На нее оказалось три претендента. Выражаясь юридически, наследниками первой очереди, которые имели право на жилье, стали трое – взрослая дочь от предыдущего брака, несовершеннолетний сын от нового брака и отец умершего.

Взрослая дочь оперативно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При этом она объяснила, что кроме нее других наследников попросту нет.

Отец умершего за наследством не обращался вообще, как и несовершеннолетний сын наследодателя.

В итоге дочь получила от нотариуса свидетельство о праве собственности на всю квартиру и зарегистрировала в Росреестре свое право собственности на это жилье.

Спустя время в районный суд пришла мать мальчика и как его законный представитель, пока он еще несовершеннолетний, попросила признать ребенка принявшим наследство, признать его право собственности и признать недействительным выданное лишь на дочь умершего свидетельство о собственности. Районный суд с этими требованиями согласился.

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается его собственником

Суд первой инстанции сказал, что на день открытия наследства мальчик в силу своего возраста не мог понимать важность установленных законом требований – своевременно принять наследство. А то, что его мать вовремя не спохватилась, не должно сказываться на интересах ребенка как наследника. Суд не учел доводы взрослой дочери, что мальчик пропустил срок исковой давности.

ВС РФ разъяснил, что надо учитывать, разбирая споры о наследстве

По мнению суда, нарушенное право ребенка нельзя связывать с лишением его спорного имущества.Недовольная наследница пошла в городской суд и там нашла полное понимание.

Апелляция отменила прежнее решение и приняла новое – матери юного наследника отказать во всех просьбах. По мнению горсуда, истцом не представлено доказательств, что он фактически принял наследство отца после его смерти.

Плюс пропуск сроков исковой давности. А это (199 статья Гражданского кодекса) считается основанием для отказа в иске.

Верховный суд по жалобе матери ребенка дело перечитал и сказал, что апелляция была не права и “существенно нарушила нормы материального права”.

Вот аргументы Верховного суда.

Для приобретения наследства, гласит Гражданский кодекс, его надо принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. По этому поводу есть разъяснения пленума Верховного суда (N9 от 29 мая 2012 года).

Этот пленум рассматривал судебную практику дел о наследовании.

Там сказано следующее: наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от факта госрегистрации прав на имущество и ее момента.

В судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если его нет, то споры вызывает каждое третье наследство. depositphotos.com

Это означает, что закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на оставленное имущество с моментом открытия наследства.

Гражданский кодекс говорит, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение им или когда он подал нотариусу заявление о принятии наследства.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

Опекунам разрешат становиться наследниками

Если не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, показывающие, что он вступил в управление наследственным имуществом.

В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял – это поддержание имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на момент открытия наследства. Важно: быть прописанным в доставшейся ему недвижимости наследнику не обязательно.

Факт проживания вместе с наследодателем может подтвердить справка о совместном проживании, выписка из домовой книги, да и просто лицевой счет.

В нашем случае на момент открытия наследства наследник был несовершеннолетним и жил вместе с наследодателем. Его законным представителем была мать мальчика, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и пользование жильем. Она же содержала квартиру и от наследства сына в законном порядке не отказывалась.

Апелляция же в своем решении заявила о “недоказанности принятия наследства путем фактического вступления в права” На что Верховный суд возразил – горсуд в нарушение закона доказательств этого утверждения не привел.

По мнению Верховного суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства.

А получение несовершеннолетним свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью – так сказано в постановлении пленума по делам о наследстве.

Мальчик как собственник доли в квартире там жил, его мать оплачивала расходы на ее содержание. Наследница, оформившая квартиру на себя, настаивала на том, что срок исковой давности несовершеннолетним наследником пропущен.

Верховный суд разъяснил порядок продажи микродоли дома и сада

На это Верховный суд возразил – по Гражданскому кодексу (статьи 196 и 200) общий срок исковой давности – три года со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Но исковая давность не распространяется на требования, перечисленные в статье 208 Гражданского кодекса, где речь идет о нарушении прав.

Пленум Верховного суда по делам о наследстве сказал, что срок давности не распространяется на иски, в которых оспаривается зарегистрированное право. Тут срок начинается с момента, когда гражданин узнал (или должен был узнать) о записи в ЕГРП.

При этом Верховный суд подчеркнул – сама запись в ЕГРП о праве или об обременении прав не означает, что с этого момента человек узнал о нарушении его прав.

В статье 208 Гражданского кодекса сказано, что если нарушение прав гражданина путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением его владения имуществом, а только оспаривается зарегистрированное право, то сроков давности нет.

Верховный суд сказал, что если человек считает себя собственником и владеет имуществом, а оно зарегистрировано на другого, то он вправе пойти в суд с иском о признании за ним прав собственности. И такой иск надо удовлетворить, если гражданин докажет, что у него подобные права есть.

В нашем случае мальчик фактически принял наследство, потому как в этой квартире жил. Поэтому суд должен был рассматривать иск его матери как требование об устранении нарушений прав ребенка. А на такие права исковая давность не распространяется.

Поэтому райсуд был прав, а апелляция должна свой вердикт пересмотреть.

Источник: https://rg.ru/2016/11/01/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-prinimat-nasledstvo-bez-notariusa.html

Акции в наследство, или как неожиданно можно стать миллионером

Можно ли вступить в наследство через 10 лет, если появилась информация о наличии акций у умершего?

Кто из нас хоть раз, получив «письмо счастья», не мечтал, чтобы это оказалось правдой и американский родственник, разбогатевший, быть может, на биржевых спекуляциях, действительно, оставил нам в наследство инвестпортфель стоимостью пару миллионов долларов. Впрочем, даже если у вас нет дядюшки с Уолл-Стрит, ваши мысли вполне могут стать реальностью.

Один из наших читателей рассказал случай. Его бабушка оставила ему в наследство акции Сбербанка. Когда стали выяснять стоимость, оказалось, что сумма наследства составила несколько миллионов рублей. Приятная неожиданность.

В далеких 90-х практика, например, выплачивать зарплату своим сотрудникам акциями предприятия была достаточно популярна.

А после запуска программы приватизации в 92-м можно было полученные от государства ваучеры обменять на акции компаний.

Тогда, например, многие работники Сбербанка обменяли свои ваучеры на акции банка, а в некоторых российских регионах за один приватизационный чек давали порядка 4 тыс. акций Газпрома.

Ценность этого приобретения тогда родственники могли и не оценить. Даже после появления в России организованного фондового рынка многие считали, что биржа — сродни космодрому, где «неучу» не место. С тех пор прошло немало лет, и стоимость этих активом могла серьезно вырасти. Например, пакет в 4 тысячи акций Газпрома сейчас оценивается примерно в 680 тысяч рублей.

Случаи получения акций в наследство сегодня в России встречаются довольно часто. Если на Западе процесс наследования ценных бумаг не является чем-то необычным, то в стране, где фондовый рынок появился не так давно, вопрос до сих пор стоит остро и звучит традиционно: что делать?

Попробуем разобраться.

Предположим, что все формальности о праве на наследство уже решены. Вы — официальный наследник. Рассмотрим два варианта.

Первый: вы стали владельцем внебиржевых бумаг, то есть оставивший их вам в наследство человек решил не разбираться во всех тонкостях фондового рынка и акции на биржу не выводил.

В этом случае ценные бумаги хранятся в депозитарии, а учет их ведет реестродержатель или, как его еще называют, регистратор. В первую очередь стоит обращаться туда, заручившись поддержкой нотариуса.

Он на основании любого документа, свидетельствующего о наличии этих акций у прежнего владельца (справки, приглашения для участия в собраниях акционеров, выписки о закрытии реестров), оформит официальный запрос реестродержателю.

Тут может возникнуть первый нюанс.

Нюанс №1.С того времени, как ваш «обогатитель» стал владельцем ценной бумаги, и до того, как вы узнали, что теперь это бумага ваша, прошло немало времени. За это время в компании могли произойти различные изменения, вплоть, собственно, до исчезновения предприятия. Например, компания РАО ЕЭС вот уже как с 2008 года была реорганизована в множество других компаний. Хорошая новость состоит в том, что ценные бумаги, попавшие к вам, все еще являются ценными, просто теперь вы акционер не РАО ЕЭС, а тех самых двадцати с лишним компаний. Плохая — чтобы переоформить акции на свое имя, вам придется пройти «через руки» более двух десятков регистраторов.

На запрос нотариуса реестродержатель должен прислать официальный ответ, из которого станет ясно, сколько и каких именно акций было у прежнего владельца.

Нотариус на основании этого ответа включит акции в наследуемое имущество и выдаст свидетельство о праве на наследство. Если вы единственный наследник, то нотариус перечисляет ценные бумаги.

Если наследников несколько, то нотариус указывает имущество и долю, которая причитается конкретно вам. Например, свидетельство о праве на наследство: Петрову причитается 1/3 от Газпрома- 10 штук.

Следующим шагом надо переоформить эти акции на себя. Для это вам опять же надо обратиться к реестродержателю. Нужен паспорт и заключение нотариуса. Открываете личный счет и переводите акции со счета прежнего владельца на свой.

Как только эта процедура будет закончена — вы полноправный акционер.

Дальше уже вам решать, по какому пути идти: оставить все как есть или через брокера вывести бумаги на рынок, а там продать их по текущий цене или же остаться инвестором.

Теперь рассмотрим второй вариант.

Предположим, что ваш родственник был из «продвинутых» и активно участвовал в биржевой торговле, а это значит, что у него был открыт брокерский счет. Первое, что надо сделать, — сообщить брокеру о смерти, чтобы заблокировать этот счет. Сделать это желательно как можно быстрее, пока негативная конъюнктура рынка его не обнулила.

Если есть незавершенные сделки, они будут закрыты, если клиент был «в плече», его закроют. Далее следует все та же процедура: нотариус пишет брокеру запрос о состоянии счета, после получения ответа выдается нотариальное свидетельство о праве на наследство.

После того, как вы обратились к брокеру с этим свидетельством, ценные бумаги бывшего владельца выводятся на указанный вами брокерский счет, а денежные средства — на банковский.

Стоит отметить, что наследник может столкнуться с еще одним нюансом:

Нюанс №2.Среди ценных бумаг, которые вы унаследовали, могут быть акции компаний, которые выплачивают своим акционерам дивиденды. Даже после блокировки счета предыдущего владельца дивидендные выплаты продолжали поступать. Пока брокер отвечает на запрос, а нотариус выписывает свидетельство, может пройти несколько месяцев. За это время счет бывшего владельца может пополниться определенной суммой за счет выплаченных за прошедший период дивидендов. Это хорошая новость. Плохая — вы получаете сумму, указанную в свидетельстве, а на начисленные средства нотариус должен выписать дополнительное свидетельство.

Налоги

И еще один пункт, на который стоит обратить внимание, — налоги. Согласно российскому законодательству, продав свои акции, вы получили доход, с которого должны заплатить в казну 13%. Но в законе есть оговорка, которая может помочь вам уменьшить фактическую сумму отчислений.

Разберем на простом примере: Петров унаследовал от Иванова 10 акций Сбербанка и продал их за 1000 рублей. Следовательно, он должен заплатить 130 рублей налогов. Но Петров может при выводе средств со счета предыдущего владельца запросить у брокера справку о затратах Иванова на покупку этих акций.

Выясняется, что бывший владелец купил их за 900 рублей. Таким образом, при продаже акций доход наследника будет исчисляться так: 1000 рублей (текущая стоимость пакета акций Петрова на рынке) — 900 рублей (расходы Иванова) = 100 рублей. То есть налог Петров будет платить именно с этой суммы — 13 рублей.

В интернете «гуляет» история об одинокой 83-летней пенсионерке из Германии, которая заработала полмиллиона евро на фондовой бирже. А знаете, с чего начался ее успех? Муж якобы оставил ей в наследство 1 тыс. акций одной немецкой компании — это и был капитал, с которого она начала самостоятельно покупать и продавать акции на бирже. Вот и секрет успешного старта.

БКС Экспресс

Источник: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/akcii-v-nasledstvo-ili-kak-neozhidanno-mozhno-stat-millionerom

Как доказать, что наследник является недостойным

Можно ли вступить в наследство через 10 лет, если появилась информация о наличии акций у умершего?

Определение «недостойный» само по себе в русском языке несет негативную окраску, а словосочетание «недостойный наследник» – это уже юридическое понятие, дающее не только нравственную, но и правовую характеристику лицу, претендующему на наследство. Характеристику, которая сводит к нулю право претендента на наследство. Недостойные наследники не могут быть наследниками по закону.

В предлагаемой статье нашего сайта мы определим понятие «недостойные наследники», рассмотрим обстоятельства, в соответствии с которыми наследники признаются недостойными, подскажем, как доказать, что наследник является недостойным.

Какой наследник может быть признан недостойным

Законодательством предусмотрены основания для признания наследника недостойным. Рассматривая эти основания, мы условно разделили недостойных наследников на четыре группы.

Повторяем, что это разделение весьма условно. Но это и не столь важно.

Важным является то, что недостойным наследником признается лицо в том случае, когда обстоятельства совершенного им деяния, дающие основания к отстранению от наследства, подтверждены в судебном порядке: решением суда (в порядке гражданского судопроизводства) или приговором по уголовному делу (в случае совершения преступления).

  1. К первой группе относятся лица, совершившие деяния в отношении наследодателя, других наследников, а также против исполнения воли наследодателя, указанной им в завещании. Такие деяния должны носить исключительно противоправный и умышленный характер.

    К ним можно отнести убийство или покушение на убийство самого наследодателя или его наследников. Дающими основания для признания наследника недостойным являются также действия, которые создали или могли создать угрозу жизни и здоровью наследодателя и других наследников.

    И в этом случае неважно, в чьих интересах действовал недостойный наследник, в своих собственных или в пользу других лиц, чтобы обеспечить приоритетное право при наследовании. Важно, чтобы умышленность и неправомерность действий недостойного наследника были установлены в суде.

    Мотивы совершения противоправных действий также не имеют значения: это могут быть и личные неприязненные и корыстные мотивы в отношении наследства.

    Указанные деяния, совершенные не умышленно, а по неосторожности не дают оснований для признания наследника недостойным. Лица, являющиеся недееспособными (признанные таковыми в судебном порядке), а также дети не могут быть признаны недостойными наследниками.

  2. Ко второй группе мы отнесли лиц, которые действовали в корыстных целях, совершая поступки, которые по их расчетам должны были увеличить их долю или долю других наследников в наследуемом имуществе

    К таким действиям можно отнести действия по подделке завещания, его уничтожению, запугиванию наследодателя, чтобы обратить его волю в свою пользу, а также угрозы в адрес других наследников с целью склонить их к отказу от наследства.

    Две вышеуказанные группы наследников признаются недостойными наследниками на основании вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым они признаются виновными в совершении уголовного преступления или на основании решения суда по гражданскому делу. В этих случаях решение о признании наследника недостойным принимается нотариусом. Отдельного решения суда о признании недостойными наследниками для нотариуса в этом случае не требуется.

  3. В третью группу входят лица, злостно уклонявшиеся от выполнения обязательств по содержанию наследодателя, хотя были обязаны это делать.

    Законодательством установлены, так называемые «алиментные обязательства». Эти обязательства в законодательном порядке закреплены между родителями и детьми, между супругами, между дедушками (бабушками) и внуками, пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой).

    Например, уклонение совершеннолетних детей от оказания помощи своим нетрудоспособным родителям, совершеннолетних внуков – дедушкам и бабушкам и т.д.

    При этом необходимо иметь в виду, что эти обязанности должны быть установлены судебным решением (за исключением тех случаев, которые касаются обязанностей родителей по предоставлению средств на содержание своих несовершеннолетних детей).

  4. К четвертой группе относятся лишенные в судебном порядке родительских прав и не восстановленные в этих правах к моменту наследования после своих детей родители.

    Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах происходит исключительно в судебном порядке.

Недостойный наследник по завещанию

Об основаниях признания наследника недостойным рассказывает юрист в этом видеосюжете.

Как признать наследника недостойным

Признать недостойным наследника, относящегося по нашей классификации к 1-й, 2-й и 4-й группе не представляет особого труда.

Вступивший в законную силу обвинительный приговор суда (в случае совершения наследником уголовного преступления) или решение суда (например: о признании завещания недействительным, о лишении родительских прав) представляются нотариусу, который ведет наследственное дело. Указанные документы являются основанием для признания наследника недостойным и отстранения его от наследования.

Для признания факта злостного уклонения наследника от содержания наследодателя заинтересованным лицам необходимо обращаться в суд с исковым заявлением.

С иском о признании наследника недостойным и отстранении его от наследования может обратиться любое заинтересованное лицо, которое может рассчитывать на свою долю в наследстве, а также увеличение этой доли, т.е. наследники по закону.

В зависимости от обстоятельств в суд необходимо представить все доказательства, на которых истец основывает свои требования:

  • решение суда о взыскании алиментов;
  • исполнительный лист о взыскании алиментов;
  • приговор об осуждении за злостное уклонение от уплаты алиментов и средств на содержание детей, родителей или других лиц, которых был обязан содержать недостойный наследник;
  • справку службы судебных приставов об имеющейся задолженности по уплате алиментов;
  • справка службы судебных приставов о розыске ответчика в связи с уклонением от уплаты алиментов.

Доказательством может являться не только прямое уклонение от уплаты алиментов, но и сокрытие истинных доходов ответчика, смена места работы и жительства, с целью скрыть свое местонахождение.

Суд, рассматривающий дело о злостном уклонении от уплаты средств на содержание наследодателя, учитывает причины неуплаты этих средств и длительность уклонения ответчика. Ответчик в свою очередь, скорее всего, представит суду свои аргументы, оправдывающие его отношение к наследодателю.

Следует отметить, что процесс признания наследника недостойным довольно длительный и трудоемкий, связанный со сбором значительного количества доказательств в пользу вашего иска.

Зачастую, справиться с этой задачей под силу только квалифицированному юристу, который правильно составит исковое заявление, соберет необходимые доказательства и будет профессионально представлять ваши интересы в суде.

Образец иска о признании наследника недостойным

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, в каких случаях наследник может быть признан недостойным. В предлагаемом видеоролике юристы комментируют это решение Верховного Суда.

Последствия признания недостойными наследниками

Признание недостойным наследником означает для него то, что он отстраняется от получения своей доли наследственного имущества.

В случае если признание наследника недостойным состоялось после получения наследства, он обязан возвратить его как необоснованно приобретенное.

Если имущество возвратить в натуральном виде не представляется возможным, возвращается стоимость указанного имущества.

При этом недостойный наследник обязан возвратить средства, которые он получил или должен был получить от эксплуатации этого имущества.

Необходимо отметить, что признание наследника недостойным, влечет за собой также и отстранение его от получения обязательной доли в наследстве и завещательного отказа.

Обязательная доля в наследстве

Завещание с завещательным отказом

Рассмотрев тему о недостойных наследниках, можно сделать вывод о том, что эта тема во все времена была острая, болезненная, а иногда и с ярко выраженным криминальным оттенком. Как мы убедились, в борьбе за наследство кипят страсти, которые вполне могут стать сюжетом для детективного романа. Если в вашей жизни возникла подобная ситуация – лучше обратиться за помощью к опытному юристу.

Источник: https://nasledstvo-ru.ru/kak-dokazat-chto-naslednik-yavlyaetsya-nedostojnym

Как получить по наследству банковский вклад умершего родственника

Можно ли вступить в наследство через 10 лет, если появилась информация о наличии акций у умершего?

Денежные средства, в том числе и банковские вклады, так же как и другое имущество покойного входит в его наследство и наследуется по общим правилам.

Однако наследование денежного вклада имеет свои особенности, о которых мы поговорим в нашей статье.

Ознакомившись с темой наследования банковского вклада умершего родственника, вы узнаете об общем порядке наследования вкладов, о порядке розыска вкладов и получения компенсации по ним, а также о возмещении расходов на ритуальные услуги.

Общий порядок наследования вкладов

Получить банковский вклад по наследству можно тремя способами:

  • по завещанию;

  • по закону;

  • по завещательному распоряжению.

При вступлении в наследство на банковский вклад по завещанию наследник должен представить в банк выданное нотариусом свидетельство о праве на наследство по завещанию, при наследовании по закону – свидетельство о праве на наследство по закону.

При наследовании на основании завещательного распоряжения, которое было оформлено вкладчиком в банке после 01.03.2002 года, также необходимо предоставить в банк свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию). В случае если завещательное распоряжение было составлено до указанной даты, то представлять свидетельство о праве на наследство нет необходимости.

В любом случае, для того, чтобы получить по наследству банковский вклад умершего родственника, наследнику необходимо представить в банк свой паспорт, свидетельство о смерти наследодателя, а также документы банка (сберкнижка, банковская карта, банковский договор и другие, выданные вкладчику документы).

Свидетельство о наследстве по закону

Розыск вкладов умершего наследодателя

Довольно часто имеют место случаи, когда родственники умершего не имеют ни малейшего представления о том, были ли у него денежные вклады в банках, а если были, то в каких. Может случиться так, что покойный родственник, при жизни был очень скромен в своих расходах, а после его смерти обнаруживается довольно солидный вклад в банке на его имя.

Чтобы убедиться в наличии или отсутствии вкладов, а также, если они имеются, то и получить их, необходимо произвести мероприятия по розыску вкладов умершего. Для этого необходимо обратиться к нотариусу, совместно с которым определить круг поиска, т.е.

перечень банков, куда необходимо направить запросы. Нотариус оформит запросы и в случае необходимости разошлет их в банки. Наследник может это сделать самостоятельно, получив запросы нотариуса на руки и лично доставить их в отделения и филиалы банков.

Розыск вкладов производится в любых банках и кредитных организациях, в том числе и в Сбербанке России и во всех его отделениях.

В последнее время задачи по розыску вкладов в системе Сбербанка России значительно упростились в связи с тем, что информацию о вкладах граждан, которые разыскивают наследники, нотариусы могут получить в системе Сбербанка, используя электронную подпись. Эта информация предоставляется нотариусам в течение одного-двух дней.

Обращение в банк по поводу розыска вкладов предполагает предъявление следующих документов:

  • свидетельство о праве на наследство;

  • свидетельство о смерти наследодателя;

  • нотариальный запрос на розыск денежных вкладов;

  • сберкнижка или другие банковские документы (если имеются).

В банке необходимо заполнить заявление по установленному банком образцу.

Компенсации по вкладам умерших родственников

Сбербанк России компенсирует средства по вкладам, которые были сделаны до 20 июня 1991 года.

Размер компенсации зависит от возраста (года рождения) наследников:

  1. наследники – граждане Российской Федерации, до 1945 года рождения включительно могут получить компенсацию сумм вкладов в 3-х кратном размере;

  2. наследники – граждане Российской Федерации с 1946 по 1991 года рождения имеют право на получение 2-х кратного размера вклада.

Для получения компенсации наследнику нужно обратиться в банк с заявлением на получение компенсации и предъявить:

  • российский паспорт на свое имя;

  • свидетельство о смерти наследодателя;

  • свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию);

  • сберегательную книжку.

Компенсацию по вкладам умершего родственника можно получить не только наследникам вкладчиков Сбербанка.

Иногда современные банки, на счетах которых могут находиться денежные вклады наследодателей, объявляют о своем банкротстве.

В этих случаях, агентство по страхованию вкладов определяет кредитную организацию, которой поручается выплачивать денежные компенсации по вкладам в обанкротившемся банке.

Наследниками для получения компенсации представляются:

  • паспорт;

  • свидетельство о праве на наследство;

  • свидетельство о смерти вкладчика;

  • депозитный договор;

  • квитанции, подтверждающие внесение денежных средств.

Возмещение ритуальных расходов за счет банковских вкладов

Всем известно, что достойные похороны умершего человека не только скорбное и хлопотное дело, но и довольно затратное в материальном плане.

В связи с этим статья 1174 Гражданского кодекса РФ предусматривает возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, а также связанных с его предсмертной болезнью.

Для этих целей разрешается использовать денежные средства, которые находятся на банковском вкладе покойного. Эти денежные средства можно получить, не дожидаясь истечения 6-месячного срока после открытия наследства и до получения свидетельства о праве наследования.

Получить эти деньги в банке могут не только наследники, но и не относящиеся к наследникам и родственникам лица, которые приняли на себя миссию по организации похоронных мероприятий.

Для того чтобы получить деньги со счета в банке, необходимо обратиться к нотариусу в месте открытия наследства. Нотариус оформит постановление на компенсацию затрат на организацию похорон.

Лицо, указанное в постановлении нотариуса, обращается в банк, где имеется денежный вклад покойного.

Одновременно с постановлением нотариуса в банк представляется банковский договор или сберегательная книжка покойного.

Выдаваемая банком сумма на оплату ритуальных услуг до 20 марта 2016 года была ограничена пределом в сорок тысяч рублей.

Федеральным законом от 9 марта 2016 года № 60-ФЗ внесены изменения в статью 1174 ГК РФ. В соответствии с вышеуказанным законом предельная сумма, которую можно получить со счетов или вкладов наследодателя на его похороны, в настоящее время составляет сто тысяч рублей.

Следует отметить, что получение этой суммы вовсе не означает вступление в наследство.

Надеемся, что информация, размещенная в нашей статье, будет использована вами при получении наследства в виде банковского вклада.

Источник: https://nasledstvo-ru.ru/bankovskij-vklad

Глав-книга
Добавить комментарий